- Наследники первой очереди без завещания в 2021 году: кто ими является и как делится наследство?
- Внебрачные дети
- Усыновленные дети
- Обязательная доля: кто получит и в каком размере?
- Квартира куплена до брака — кто наследник после смерти собственника
- Что входит в состав наследственной массы?
- Имущество каждого супруга
- Совместно нажитая собственность
- Наследование в гражданском браке
- Как происходит раздел имущества при гражданском браке?
- Особенности раздела имущества в гражданском браке
- Способы раздела имущества, нажитого в гражданском браке
- Сложности, которые могут возникнуть при разделе
- Процедура доказывания прав на имущество
- Юрист ответил на вопросы читателей
- Кому достанется наследство
- Развод — без хлопот
- Что делать с квартирой, взятой в кредит?
- Половина квартиры — ваша
- Подарки при разводе не делятся
- Могут ли родственники оспорить дарственную?
- Когда невозможно оформить дарственную на квартиру
- Причины для расторжения договора дарения
- Действия дарителя для возврата своей собственности
- Сроки оспаривания
- Могут ли родственники оспорить договор дарения?
Наследники первой очереди без завещания в 2021 году: кто ими является и как делится наследство?
Если завещания нет, начинает действовать порядок наследования, установленный ГК РФ, ст. 1142–1148 которого установлены так называемые очереди наследования. Всего их 8, они включают родственников до 6-го колена, а также граждан, которые могут наследовать, не являясь родственниками умершему.
Каждая очередь получает право на наследство только в том случае, если нет никого из более ранней.
Соответственно, при наличии хотя бы одного наследника первой очереди другие к наследованию не призываются, за исключением ситуации, когда речь идет о нетрудоспособных иждивенцах наследодателя (о них мы расскажем далее).
Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Полный и бесплатный доступ к системе на 2 дня.
- если у умершей есть родственники всех трех категорий — в равных долях;
- если только двух (например, супруг и ребенок) — аналогично.
Однако из правила о равном распределении наследства между наследниками одной очереди также есть исключение — наследование по праву представления (о нем мы тоже расскажем ниже).
Если умирает жена — кто наследники первой очереди еще? Равные с супругом умершего права на наследство имеют дети, хотя здесь многое зависит от конкретных обстоятельств. Рассмотрим подробнее возможные ситуации.
Прежде всего без каких-либо дополнительных условий за умершей наследуют ее родные, т. е. рожденные в браке, дети.
[attention type=yellow]Происхождение их от матери фиксируется ЗАГСом в свидетельстве о рождении на основании соответствующих медицинских документов.
[/attention]Если же ребенок родился вне медучреждения, подтверждением могут быть любые другие официальные бумаги (какие именно, закон не определяет) или свидетельские показания.
Внебрачные дети
Дети, рожденные вне брака, наследуют после матери безусловно, а после отца — только в том случае, если отцовство подтверждено в установленном законом порядке.
Таким подтверждением являются следующие ситуации:
- Добровольное признание, когда:
- отец и мать вместе обратились в ЗАГС с заявлением о записи их в качестве родителей;
- отец сам обратился в ЗАГС с соответствующим заявлением (это возможно только в случае, если испросить согласия матери невозможно из-за ее смерти, недееспособности и т. д.);
- отцовство было признано еще до рождения ребенка (допускается только в случае, если есть опасения, что совместная подача заявления в ЗАГС будет невозможна).
- Признание отцовства в судебном порядке по заявлению:
- матери (опекуна, попечителя, фактического воспитателя);
- самого ребенка, достигшего 18 лет.
После смерти отца ребенка, который в качестве такового не был записан и в браке с матерью не состоял, факт признания отцовства можно установить в суде. Только с момента вступления в силу положительного решения сын/дочь сможет вступить в наследство.
Усыновленные дети
Усыновленные дети также принадлежат к тем, кто является первым наследником после смерти жены, т. к.
они законом приравниваются к родным и, соответственно, имеют полное право наследовать после усыновителей.
При этом прав на наследство родных родителей и других кровных родственников такие дети не имеют (равно как и наоборот), т. к. правовая связь между ними обрывается в момент усыновления.
Однако и здесь есть исключения. Так, если по решению суда усыновленный ребенок сохранил отношения с кем-либо из родителей или родственников, право наследовать друг за другом у них также сохраняется. Например:
- кровная мать может пожелать сохранить отношения, если ребенка усыновил мужчина, а отец — если женщина;
- бабушка и дедушка усыновленного могут сохранить правовую связь с ним после смерти его родителей, если это отвечает интересам ребенка.
Встречаются также случаи, когда лицо заявляет, что оно фактически было усыновлено и потому имеет право на наследство. Подобные заявления правовой силы не имеют. Подтвердить усыновление можно только с помощью судебного решения. Однако фактически усыновленные могут быть признаны иждивенцами наследодателя.
В этом случае первоочередными претендентами являются:
- официальная супруга;
- дети;
- родители.
Наследство будет поделено на равные доли. При этом супруге будет выделена и так называемая «супружеская часть», нажитая вместе с мужем, и доля в личной собственности усопшего.
Например, при жизни муж и жена приобрели квартиру. После смерти супруга его жена и единственная дочь вступают в наследство. Половина уже принадлежит жене, поэтому делиться будет только часть, принадлежащая умершему. В этом случае доли будут распределены следующим образом:
Главными выгодополучателями будут являться:
- официальный муж;
- дети;
- родители.
При этом факт родства должен быть подтвержден документально.
Например, после смерти матери осталось двое дочерей. Отец лишен родительских прав еще 15 лет назад. Бабушка и дедушка умерли за 2 года до смерти матери. В этом случае дети получат по ½ имущества.
В случае наследования по закону, первоочередными преемниками будут:
- его жена;
- родные и усыновленные дети;
- бабушка и дедушка по папиной линии (т.е. его родители).
Если никто из вышеперечисленных лиц не принимает наследство, в права вступают родственники 2-й очереди.
Например, на момент смерти отца в живых осталась его супруга и родители (отец и мать). Дочь погибла 3 года тому назад. У дочери двое детей. Распределение долей будет таковым:
- супруга, отец, мать – по ¼ каждому;
- внуки (дети дочери) – ¼ на обоих. Выделенная часть в свою очередь делится поровну между двумя детьми.
Согласно ст. 1169 ГК РФ наследник, который на момент смерти проживал на одной территории с умершим имеет преимущественное право на получение в счет своей доли предметов домашнего обихода (мебель, посуда, бытовая техника и т.д.)
Например, мужчина и женщина прожили 7 лет в гражданском браке. Затем супруга скончалась. Совместных детей нет. Из родителей в живых осталась только мать. В этом случае вся собственность переходит к ней.
В скором времени может вступить новый закон, согласно которому, если наследников будет несколько либо же больше, им отводится 6 месяцев с момента смерти их родственника на решение того вопроса, кто именно и в каких долях будет принимать наследство.
В том случае, если родственники не в состоянии сами определиться в своих долях, имущество будет продаваться, а полученные за реализацию имущества денежные средства будут разделены между наследниками согласно их долям.
[attention type=red]При всем этом, этот законопроект еще находится в стадии рассмотрения и будет он принят или нет, остается под большим вопросом.
[/attention]Рассмотрим все моменты, связанные с распределением долей между женой и детьми.
В том случае, если раздел наследства осуществляется по закону, тогда между женой и детьми признается равенство долей. Что под этим подразумевается? Все просто: все наследство делится между женой и детьми на равные количества.
Если же супруги нет, а есть только 1 ребенок, он получает все наследство себе.
В первую очередь необходимо понимать, что доли в наследстве напрямую зависят от очередности.
Данное правило действует при делении наследства по закону.
Для чего необходимо знать о своей доле наследства? Это необходимо в первую очередь для того, чтобы какой-либо другой родственник не завладел имуществом неправомерными действиями.
По законам РФ родственники, которые могут претендовать на наследство, делятся по очередям. При этом необходимо помнить о том, что наследники одной очереди могут получить равную долю.
Есть небольшой нюанс — из другой очереди родственники могут получит наследство только в том случае, если никого нет в ранней очереди.
Для лучшего понимания порядок очередностей заключается в следующем:
- 1-я очередь:биологические дети, супруга, а также родители умершего человека;
- 2-я очередь,- братья и сестра, причем во внимания берутся полнокровные и неполнокровные (родные по маме и папе, либо же по одному из родителей), а также племянники и племянницы;
- 3-я очередь: к этой очереди относятся дяди и тети умершего человека, а также двоюродные братья и сестры;
- 4-я очередь: к ней относят прадедушек и прабабушек.
На самом деле существует семь очередей, однако говорить о последующих очередях не стоит, поскольку согласно статистике, до них доходит возможное наследство только в 1 из 100%.
Согласно статье 256 Гражданского Кодекса РФ, живая супруга имеет 50%собственности того имущества, которое подлежит унаследованию. Таким образом, супруга оставляет 50% себе, а остальная часть имущества переходит в качестве наследства опять же таки ей и детям в равных долях. Если же детей нет, то другим родственникам по очередности.
Еще по теме Особенности и преимущества платежного средства
Рассмотрим несколько примеров.
Пример №1
В пример возьмем инвалида. Грибинюк М.В. есть дочка и сын, которые относятся кК наследникам первой очереди.
Перед смертью Грибинюк М.В. успел составить завещание, по которому 2-х комнатная квартира общей стоимостью в 3 миллиона рублей должна перейти исключительно сыну. Но, при этом дочка еще при жизни своего отца получила инвалидность 2 группы, что привело к тому, что она является обязательной участницей в делении имущества вне зависимости от того, вписана она в завещание или нет.
Таким образом, по причине инвалидности, дочка вправе рассчитывать на 25% от этой квартиры, либо же 25% в денежном эквиваленте, а остальное достается сыну.
Пример №2
[attention type=green]У Грибинюка М.В есть сын от первого брака и 2-е детей от второго и супруга. Недавно он умер, По этой причине, наследство подлежит делению на 4-х по 25% каждому. Однако сын от первого брака отказался от своей доли добровольно, поэтому наследство делит на троих поровну.
[/attention]Согласно действующему законодательству все наследство делится исключительно в равных долях. Однако, при некоторых ситуациях, которые прописаны в статье 39 Семейного Кодекса РФ суд имеет право уменьшить долю наследства. Это возможно в таких ситуациях, как:
- наличие несовершеннолетних детей у одного наследника, и отсутствие у другого;
- наличие нетрудоспособности у одного из наследников либо ограниченная трудоспособность;
- причинение вреда здоровью одному из наследников другим;
- наличие у одного из наследников пристрастия к алкоголю, наркомании либо же игромании.
Обязательная доля: кто получит и в каком размере?
В случае смерти наследника, не успевшего принять наследственное имущество, права на вступление в наследство переходят к его правопреемникам в соответствии с требованиями статьи 1142 ГК РФ. Это процедура определена законодательством как право представления.
Наследование в порядке реализации права представления возможно только при отсутствии завещательного распоряжения собственника имущества.
Представление в наследовании недопустимо в отношении недостойных правопреемников наследника или лишенных данного права самим собственником имущества.
В случае указания в завещании лица подназначенного вместо ушедшего из жизни наследника, наследственное имущество переходит в его распоряжении согласно воле умершего.
На практике встречаются ситуации, когда в активной очереди наследования есть кандидаты, но право наследования может переходить к следующей очереди правопреемников, если:
- Активные наследники не имеют прав на приобретение наследства;
- Текущие правопреемники отстранены от наследства на основании статьи 1117 Гражданского кодекса РФ;
- Мать лишила действующих правопреемников на основании статьи 1119 ГК России;
- Активные наследники не приняли вовремя наследство;
- Все действующие наследники, принадлежащие одной линии родства, отказались письменно от приобретения имущества наследодателя.
В жизни бывает так, что все прямые наследники матери и родственники первых трех очередностей наследования отказались от принятия в наследство имущества и обязательств матери, в таком случае необходимо призывать к наследованию дальнюю родню.
Следующая очередность формируется таким образом:
- Четвертую очередь составляют прабабушки и прадедушки;
- Пятая очередь состоит из двоюродных бабушек и дедушек, двоюродных внуков и внучек;
- Получить наследство в шестую очередь имеют возможность двоюродные тети и дяди, двоюродные правнуки и племянники обоих полов;
- Седьмая очередь состоит из некровных претендентов на наследство, к которым относятся: Пасынки;
- Падчерицы:
- Отчим;
- Мачеха.
Основное правило распределения имущества, полученного от наследодателя, заключается в равноценном распределении наследства между представителями одной линии родства. Исключение составляют наследники по представлению, которые вступают в наследство доли их наследодателя, который, в свою очередь, не успел принять свою законную долю в наследстве после смерти матери.
Среди наследников по представлению поровну распределяется часть имущества, которой не успел распорядиться правопреемник матери. Нужно учесть, если правопреемника лиши наследства, то его наследники по представлению не будут иметь возможность получить часть наследства.
https://www.youtube.com/watch?v=tRt1tOp5GWs
Выделяется в юридической практике восьмая очередь наследников, к которой относятся следующие граждане:
- Законные наследники погибшей женщины, которые больше года находились на полном материальном обеспечении, но при этом эти наследники не принадлежат к текущей линии наследования по закону;
- Нетрудоспособные иждивенцы, которые проживали совместно с матерью больше года, находясь на полном материальном обеспечении.
Наследники восьмой линии правопреемственности:
- Могут наследовать в равной доле с текущими активными наследниками любой линии наследования;
- Если нет больше наследников, то получают в собственность все имущество.
Как делится наследство между наследниками первой очереди? Если умирает один из супругов, то общее имущество, которое нажито в браке, делится пополам. Первая часть данного имущества не является наследством. Это так называемая «законная часть» второго супруга. Она нажита в браке с наследодателем, и посему – принадлежит ему.
Вторая половина – законная доля наследодателя. Вот она-то как раз и принадлежит поровну родителям, детям, оставшемуся супругу.
Правда, если имущество является приобретенным до брака (или подаренным наследодателю), то оно делится между указанными наследниками в равных пропорциях.
Источник: https://vostok-kvartal.ru/drugoe/posle-smerti-roditelej-2.html
Квартира куплена до брака — кто наследник после смерти собственника
» Наследство » Как наследуется имущество, приобретенное до брака
19
Жена или муж, пережившие вторую половину, являются претендентами на наследство супруга на основании завещания или выступают наследниками первой очереди по закону. Для некоторых пар решение проблемы наследования настолько важно, что оформлению отношений в ЗАГСе предшествует подписание брачного контракта.
Вопрос о том, как наследуется имущество, приобретенное до брака, многогранен, затрагивает темы целесообразности официальной регистрации близких взаимоотношений и составления завещания.
Что входит в состав наследственной массы?
Каким образом наследуются блага после смерти супруга, зависит от количества собственников. Нажитые ценности могут быть:
- собственностью одного из супругов;
- совместно нажитой собственностью.
Имущество каждого супруга
В соответствии со ст. 36 СК РФ к индивидуальной собственности относится:
- Все, что принадлежало лицу до женитьбы или замужества.
- Ценности, подаренные безвозмездно после заключения союза.
- Вещи личного пользования, кроме изделий из благородных металлов и драгоценных камней, предметов роскоши, имеющих значительную материальную ценность.
- Собственность, приобретенная одним из супругов в браке, но на средства, накопленные им лично до оформления союза.
- Результаты интеллектуальной деятельности, приведенные в ст. 1225 ГК РФ.
Важно! В соответствии со ст. 37 СК РФ имущество, приобретенное до брака, будет считаться общей собственностью, если доказано, что муж или жена производили материальные вложения и значительные трудозатраты, приведшие к увеличению его стоимости.
При смерти одного из супругов такие ценности наследуются вторым, согласно установленному порядку.
Совместно нажитая собственность
Ценности, приобретенные за период супружеской жизни, являются совместной собственностью мужа и жены, если иное не предусмотрено договорными обязательствами (ст. 256 ГК РФ).
Сюда входят (ст. 34 СК РФ):
- ценности, приобретенные в официально зарегистрированном союзе;
- доходы, полученные в результате осуществления трудовой деятельности;
- выплаты по результатам интеллектуальных достижений;
- пенсии, пособия, вознаграждения, социальные выплаты по утрате трудоспособности.
Разделение имущества на личное и совместно нажитое — ключевой момент при наследовании, поскольку индивидуальная собственность делится по закону полностью, а совместно нажитая — только частично. Жена получает 50% имущества, остальная часть подлежит распределению.
Режим установления общей собственности может быть изменен брачным договором (ст. 42 СК РФ) — документом, оформить который можно как до супружества, так и после. Для законности договора необходимо его нотариальное удостоверение.
Наследование в гражданском браке
Гражданское сожительство, не подкрепленное официальным свидетельством, не дает оснований о заявлении наследственных прав в качестве супруга.
Наследование имущества, приобретенного до гражданского брака, может быть осуществлено по завещанию.
Если лицо имеет статус нетрудоспособного иждивенца, проживавшего более года в незарегистрированных отношениях с наследодателем, то это может служить основанием для заявления права.
[attention type=yellow]Например, гражданская супруга находится на пенсии по любым основаниям, проживала совместно более года и получала попечение от умершего лица. Это единственное законное основание, по которому гражданская супруга в качестве законной наследницы последней, восьмой очереди, может призываться к получению наследства.
[/attention]При оформлении прав, члены семьи должны заплатить пошлину в размере 0,3% от стоимости приобретения, остальные граждане оплачивают 0,6% от цены владения.
Таким образом, гражданскому супругу, как не имеющему официальных подтверждений брака, придется заплатить 0,6% от назначенного нотариусом долевого владения.
Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:
Консультация бесплатна!
Наследование имущества после смерти одного из супругов – тема болезненная и щепетильная. При совместном благополучном проживании супругов подобные вопросы не приходят в голову.
Однако в силу жизненных и зачастую трагических обстоятельств заниматься подобными вопросами приходиться. Неоднозначные спорные ситуации возникают в случае, когда речь идет о получении в наследство имущества, приобретенного умершим супругом до брака.
Источник: https://tbti.ru/teoriya/nasledstvo-na-imushchestvo-priobretennoe-do-braka.html
Как происходит раздел имущества при гражданском браке?
Гражданский брак — это добровольный союз женщины и мужчины, предполагающий ведение совместного хозяйства, проживание на одной территории и наличие интимных отношений. Такая разновидность взаимоотношений не имеет официальной регистрации, вследствие чего «супруги» не несут никаких юридических обязательств друг перед другом.
На первый взгляд, гражданский брак является очень удобной формой взаимоотношений. Но, с юридической стороны, неофициальное сожительство влечёт за собой ряд возможных проблем, касающихся регулирования имущественных отношений сторон.
Скрыть содержание
Особенности раздела имущества в гражданском браке
Имущественные отношения сожителей регулируются нормами не семейного законодательства, как в официальном браке, а гражданского. То есть на общее имущество, нажитое в гражданском браке в период совместного проживания, действует режим общей долевой собственности.
Таким образом, при прекращении гражданского брака, имущество достанется тому супругу, который является официальным собственником. То есть если жена не работала, а занималась ведением домашнего хозяйства, а квартира, машина и прочее имущество оформлены на мужа, всю собственность получит именно он.
[attention type=red]Исключение составляют случаи, когда есть возможность доказать, что супруг, не являющийся собственником того или иного имущества, вкладывал в его приобретение собственные средства.
[/attention]Очень актуальна ситуация наследования в случае смерти одного из супругов. В данном случае второй супруг по закону не будет являться наследником, так как официально семейно-правовые связи зарегистрированы не были.
Законодательством РФ не предусмотрено предоставление правовых гарантий гражданским супругам. Таким образом, регулирование их имущественных взаимоотношений основывается на взаимных личных договорённостях, что не является достаточно надёжным гарантом справедливого раздела имущества при разрыве союза.
Способы раздела имущества, нажитого в гражданском браке
Судьба общего имущества, нажитого сожителями в гражданском браке, определяется в соответствии с нормами гражданского законодательства. При таком неофициальном разводе каждой стороне придётся доказывать, что имел место быть факт вложения собственных средств в приобретение того или иного имущества, если оно оформлено на одного из супругов.
В статье № 34 СК РФ указано, что общая собственность, нажитая или нет (не важно) в гражданском браке, является общей долевой собственностью. Это долевое участие субъектов гражданских правоотношений (мужчины и женщины, мужчины и мужчины, женщины и женщины) в приобретении прав на определённый вид имущества.
Разрешение от сособственника на распоряжение собственным имуществом собственнику не требуется. Если между сособственниками нет отношений, регулируемых семейным законодательством, то юридически это посторонние лица. Такие лица имеют преимущественное право покупки доли (ст.
250 ГК РФ), но разрешение или согласие от них не требуется.
Супруг-собственник вправе распоряжаться имуществом по собственному усмотрению: продавать, дарить или завещать его без получения согласия своей неофициальной «половины».
Какими способами можно разделить общее имущество:
- Заключить договор между гражданскими супругами на предмет раздела общего имущества и определения долей каждой стороны. Этот метод наиболее цивилизован, но приемлем он лишь в случае нормальных взаимоотношений сторон и их способности договариваться друг с другом.
- Подать заявление участника общей долевой собственности (супруга) об определении порядка использования имущества, в случае отсутствия взаимного соглашения сторон. Данный способ регламентирован 37-м пунктом Постановления Пленума от 1.07.1996 и необходим при невозможности раздела имущества или выделения из него доли одной из сторон.
Сложности, которые могут возникнуть при разделе
При разделе имущества, нажитого супругами, состоящими в гражданском браке, возможны следующие сложности:
- Необходимость доказывания и определения момента времени, когда возникло право на общую собственность у супругов, права каждого супруга на приобретение этого имущества, цели приобретения и прочих факторов, необходимых для признания прав супруга/супругов на имущество.
- Доказывание прав гражданского супруга на совместную собственность в случае смерти сожителя, если не имеется официального подтверждения вложения собственных средств первого в приобретение данного имущества.
- Фактически долевая собственность возникает в гражданском браке только при условии внесения обеими сторонами определённой доли денежных средств в приобретение имущества вкупе с официальным соглашением о создании долевой собственности.
- Неприемлемость устной формы соглашения при определении порядка распоряжения общей собственностью. Факт внесения и размер вложений в приобретение собственности должен быть обозначен в письменной форме, для наличия доказательств в случае судебного разбирательства.
Процедура доказывания прав на имущество
При обращении в суд для раздела имущества, нажитого в гражданском браке, необходимо, помимо искового заявления, предоставить доказательства-подтверждения следующих фактов:
- Совместное проживание на протяжении определённого количества времени.
- Совместное ведение общего хозяйства.
- Отсутствие разделения в пользовании совместным имуществом.
- Совместное приобретение спорного имущества, при этом чётко должно быть доказано, какое количество средств было вложено каждым из сожителей.
Доказательная база должна быть достаточно убедительной и максимально большой.
В качестве доказательств в суде могут выступать свидетельские показания, чеки и квитанции о приобретении имущества, подтверждения доходов каждого сожителя в период гражданского брака.
Подведём итог.
Гражданский брак — это, фактически, обыкновенное сожительство, не защищающее имущественные права супругов в полной мере. Поэтому необходимо заранее позаботиться об интересах каждой стороны и о судьбе имущества в случае разрыва.
Гражданский брак не даёт его участникам никаких прав, сходных с правами супругов официальном браке, а распоряжение имуществом зависит от морально-этических договорённостей сожителей, что не может являться достаточной гарантией, дающей уверенность в том, что при разрыве отношений, их участники не останутся у разбитого корыта.
[attention type=green]Поэтому для защиты имущественных прав стоит подумать либо о заключении официального брака, либо о нотариально заверенном соглашении сторон на предмет участия в долевой собственности.
[/attention]Источник: https://pravilabraka.com/brak-razvod/razdel-imushestva/39-razdel-imushestva-v-grazhdanskom-brake.html
Юрист ответил на вопросы читателей
Гость «Прямой телефонной линии» — юрист Валерий Дмитриевич Литвиненко.
Кому достанется наследство
— Валерий Дмитриевич, добрый день. Меня зовут Марина Игоревна. Помогите разобраться в следующей ситуации.
Жена умерла раньше супруга, который ушел из жизни через месяц после нее, оставив завещание дочери своего племянника на дом, в котором та не была прописана, так как имела собственную квартиру, но проживала с ним совместно.
У наследодателя остались родной брат, инвалид детства, и родная сестра. Как в этом случае будет делиться дом между наследниками? В завещании сказано: «Все принадлежащее мне на момент моей смерти имущество».
— Согласно статье 1241 Гражданского кодекса Украины «Право на обязательную долю в наследстве», малолетние, несовершеннолетние, нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособные вдова, вдовец, нетрудоспособные родители наследуют, независимо от содержания завещания, половину доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Ни сестра, ни брат здесь не фигурируют. Таким образом, все наследство получает дочь племянника, как это и указано в завещании. Но сестра и брат наследодателя имеют право оспорить завещание в суде.
— Здравствуйте, Валерий Дмитриевич. Елена Викторовна беспокоит. У меня такой вопрос: квартира дана как муниципальная на семью моего отца.
Его новая жена, воспользовавшись болезнью отца — инвалида второй группы, неходячего, участвовала в приватизации наравне с отцом по генеральной доверенности. Мама умерла.
Могу ли я как дочь доказать свои права на квартиру в случае смерти отца?
— В случае смерти отца вы получите четверть его доли. Если учесть, что других родственников нет, половину квартиры получает новая жена вашего отца, а вторая делится между ней же и вами, то есть вам полагается 1/4 квартиры.
— Валерий Дмитриевич, здравствуйте. Моя мама вступила в брак, имея однокомнатную квартиру.
Мой отчим оставил все, что имел, в частности и трехкомнатную квартиру, своей бывшей жене и дочерям, которым на момент развода уже исполнилось 18 лет. Мама поменяла свою квартиру на двухкомнатную.
Мой отчим умер. Могут ли его дети, отец, сестра — в общем, родственники — претендовать на квартиру?
— Дети и отец вашего отчима как наследники первой очереди имеют право претендовать на наследство. Есть такое понятие, как совместно нажитое в браке имущество, поэтому вашей маме по закону принадлежала половина квартиры, еще 1/2 от половины, принадлежащей вашему отчиму, она наследует как его жена. В результате получается, что 1/4 часть квартиры могут поделить между собой поровну отец и дети вашего отчима.
— Здравствуйте, Валерий Дмитриевич. Светлана Георгиевна беспокоит. После смерти мужа я подала заявление на принятие наследства и узнала, что его сын от первого брака, о существовании которого я понятия не имела, тоже написал заявление на принятие наследства. Как теперь поделят наследство?
— Поровну. Сын вашего мужа от первого брака имеет такие же права на наследство, как и вы.
— А можно ли отсудить у него его часть?
— В принципе, можно, но оснований здесь я никаких не вижу: он — сын вашего мужа и имеет право на наследство в такой же пропорции, как и вы. Вы оба — наследники первой очереди, то есть имущество поделится между вами пополам, если, конечно, не объявятся еще какие-либо родственники.
Развод — без хлопот
— Здравствуйте, Валерий Дмитриевич. Мы с мужем уже пять лет состоим в браке. Можно ли сейчас заключить брачный договор или об этом нужно было позаботиться до свадьбы? Марина Сергеевна меня зовут. — Заключение брачного договора регулируют статьи 92-103 Семейного кодекса Украины.
По действующему законодательству, право на заключение брачного договора имеют не только жених и невеста, но и супруги.
— Скажите, а можно ли при заключении брачного договора обговорить такие моменты, как: с кем будет жить ребенок после расторжения брака, какие суммы должен будет выплачивать другой родитель для содержания ребенка и так далее?
— Не только можно, но и нужно. Таким образом можно избежать недоразумений в материальных отношениях супругов как при совместной жизни, так и при разводе. Брачный договор между лицами, которые подали заявление на регистрацию брака, или супругами заключается по обоюдному желанию. Брачным договором, в соответствии с семейным законодательством Украины, регулируются материальные отношения между супругами, определяются их материальные права и обязанности. Могут также определяться материальные права и обязанности супругов как родителей. А вот личные отношения между супругами, а также личные отношения между ними и детьми брачный договор регулировать не может. Кроме того, он не может ущемлять права ребенка, закрепленные в законодательстве.
Что делать с квартирой, взятой в кредит?
— Валерий Дмитриевич, здравствуйте, Николай Викторович беспокоит. У меня такой вопрос: мы с супругой три года назад взяли квартиру в ипотеку, кредит оформлен на меня. Как быть с жильем в случае развода? — Семейный и Гражданский кодексы оспаривают кажущееся элементарным утверждение: «чей кредит, того и квартира».
По закону все имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. Это касается любого «добра», независимо от личного вклада каждого в его приобретение. Не влияет и размер доходов, а также их полное отсутствие у одного из супругов.
Таким образом, все платежи по кредиту, произведенные в период брака, считаются принадлежащими обоим партнерам в равных долях. — Распоряжаться квартирой по своему усмотрению, то есть продать, обменять или подарить ни один из супругов не может, потому как жилье, купленное под ипотеку, находится под залогом вплоть до полной выплаты долга.
Так что любые действия с таким имуществом совершаются только с согласия банка. Более того, по условиям предоставления кредита заемщики обязаны оповещать банк о любых значимых в жизни изменениях: потере паспорта, смене фамилии, места работы, изменении уровня дохода, рождении ребенка и, конечно же, расторжении брака.
[attention type=yellow]Так что если нависла угроза развода, не стоит тянуть с уведомлением банка. Если вы не можете поделить квартиру полюбовно — нужно обращаться в суд, который примет решение реализовать это имущество и поделить деньги между супругами. Продает квартиру исполнительная служба через аукционы.
[/attention]— Валерий Дмитриевич, меня зовут Светлана.Кредит на квартиру был оформлен на моего мужа, тогда еще жениха, за год до нашего брака. Но в течение пяти лет ежемесячные платежи мы делали уже из совместного семейного бюджета. Кому достанется квартира после развода и как быть с совместными платежами? Детей у нас нет.
— Если договориться между собой не удается — обращайтесь в суд. Но преимущество, конечно, на стороне вашего мужа. А ежемесячные платежи, пришедшиеся на период брака, подлежат разделу в равных частях. Ведь платили-то вы из общего бюджета. То есть муж должен будет вернуть вам половину выплаченной по кредиту суммы за время вашего совместного проживания.
Половина квартиры — ваша
— Здравствуйте, Валерий Дмитриевич. Меня зовут Вита. Вопрос такой: после смерти родителей нам с сестрой осталась трехкомнатная квартира, в приватизации которой мы обе участвовали, но прописана здесь только сестра. Я сейчас в этой квартире проживаю, сестра живет в другом месте. Я хочу эту жилплощадь разменять, но сестра не дает согласия ни на размен, ни на продажу.
— Если договориться не удается — необходимо обращаться в суд.
— Она так и говорит, подавай, мол, в суд, а я тебе 200 лет буду выплачивать по 20 гривен…
— Вы должны обратиться в суд и попросить выделить ваше имущество. И после этого вы можете свою долю продать. Кроме того, если ваша сестра в этой квартире не проживает длительное время, вы можете попробовать ее выселить, но опять же — при помощи суда.
— А не сыграет ли в суде тот факт, что я в этой квартире не прописана, в ее пользу?
— Никоим образом. Это ваша совместная частная собственность, вы имеете право на половину этой квартиры и можете с ней делать все, что захотите.
— И еще вопрос: на данный момент я не разведена с мужем, но собираюсь это сделать. Скажите, при разводе будет ли он иметь какие-то права на эту квартиру?
— На наследство и подарки он претендовать не может, но если эта квартира просто приватизирована — ваш муж имеет право претендовать на половину вашей доли в этой квартире, так как она является совместно нажитым имуществом. А если квартира была приватизирована до вашего брака — никаких прав на нее он не имеет.
Подарки при разводе не делятся
— Валерий Дмитриевич, добрый день. Меня зовут Евгений. Помогите, пожалуйста, разобраться: что является совместно нажитым имуществом, а что входит в понятие личной собственности мужа и жены?
— Согласно статье 60 Семейного кодекса Украины, имущество, приобретенное супругами за время брака, принадлежит жене и мужу на правах общей совместной собственности независимо от того, что один из них не имел по уважительной причине (обучение, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми, болезнь и т.п.) самостоятельного заработка или дохода. Но ст. 70 СК предусматривает, что в том случае, если жена и муж заключили брачный договор или договорились между собой каким-то иным образом, имущество, приобретенное ими во время брака, может принадлежать им не в равных частях. Также при решении спора о делении имущества суд может отступить от основы равенства частей супругов из обстоятельств, которые имеют большое значение. Личной частной собственностью жены и мужа, согласно статьям 57-59 СК, является имущество, приобретенное до брака или во время брака, но на основании договора дарения или в порядке наследования либо за средства, которые принадлежали одному из супругов лично. Личной частной собственностью являются и вещи индивидуального пользования, в том числе и ценности, даже если они были приобретены за счет общих средств; премии и награды, полученные за личные заслуги; средства, полученные как возмещение за потерю (повреждение) личной вещи, возмещение причиненного морального вреда; страховые суммы, полученные по обязательному или добровольному личному страхованию.
— Валерий Дмитриевич, здравствуйте. Дмитрий беспокоит. С моей гражданской женой прожили вместе три года, брак не регистрировали. Теперь решили разъехаться. Является ли наше совместно нажитое имущество общим, как если бы мы состояли в браке?
— Согласно ст. 74 Семейного кодекса, если женщина и мужчина проживают одной семьей, но не состоят между собой в браке, имущество, приобретенное ими за время общего проживания, принадлежит им на правах общей совместной собственности, если другое не установлено письменным договором между ними.
Литвиненко Валерий Дмитриевич родился 25 марта 1986 года в Харькове. Учился в 162-й школе и два года — в Австрии. В 2003-м году окончил лицей «Профессионал» по специальности «программирование». Поступил на механико-математический факультет ХНУ им. В.Н. Каразина, а со второго курса перевелся на юридический факультет этого же вуза. Диплом юриста получил в 2008 году. Работает начальником юридического отдела одной из коллекторских компаний Харькова.
Источник: https://vecherniy.kharkov.ua/news/33735/
Могут ли родственники оспорить дарственную?
Дарственная является волеизъявлением владельца имущества, оформленным по правовым нормативам и имеющим юридическую значимость. Так ли неоспорим договор дарения? Подобные вопросы возникают у лиц, претендующих на статус наследника или одариваемого, но обойденных волей владельца имущества.
Достаточно много граждан предпочитают составить дарственную, чем завещать собственность.
Обоснована такая позиция тем, что договор дарения реализуется при жизни дарителя, который может обосновать выбранную позицию и отстоять свое предпочтение.
Лишенные ожидаемого, оставшиеся кандидаты задаются вопросом: могут ли родственники оспорить договор дарения и какие шаги для этого потребуется предпринять.
Когда невозможно оформить дарственную на квартиру
Собственник имеет полное право распоряжаться своей недвижимостью, но существуют ограничения, не позволяющие оформить дарственную.
К ним относятся:
- не имеет права распорядиться несовершеннолетний или недееспособный гражданин;
- если недвижимость не оформлена должным образом, то есть отсутствует свидетельство на право собственности;
- подарить нельзя муниципальную квартиру, сначала ее следует приватизировать;
- сделка не является законной, между сотрудниками и пациентами социальных учреждений;
- некоторые государственные должности не позволяют сотруднику стать дарителем или получать имущество по дарственной.
В настоящее время дарственная может быть написана без нотариального заверения, участники процедуры должны вместе явиться в Росреестр и предоставить написанный владельцем договор.
Тем не менее, в сложных случаях, допускающих спорные и конфликтные ситуации, предпочтительно заверить соглашение у нотариуса. Специалист удостоверится, что даритель осознает свое деяние, находится в нормальном психическом состоянии и отсутствует мошенническая схема.
Нотариус имеет полное право запросить у дарителя справку из психоневрологического диспансера на ближайшую к подписанию документа дату.
https://www.youtube.com/watch?v=lak0KEh8ycw
Порой граждане узнают свои права и обязанности только в подобной ситуации и отменяют свое решение составить договор дарения. В противном случае, нотариус регистрирует договор между участниками сделки. Подобное нотариальное заверение, хотя и не является обязательным, значительно снижает шансы претендентов на оспаривание воли дарителя.
По инициативе родственников, открывается судебное рассмотрение вопроса об отмене дарственной, возвращении недвижимости прежнему владельцу или разделе между наследниками (после смерти владельца имущества). Порой сам бывший собственник подает иск о восстановлении прав, суд примет отрицательное решение, если не будут предоставлены веские аргументы.
Причины для расторжения договора дарения
При жизни даритель сам занимается восстановлением утраченного статуса, если обладает вескими основаниями. Заявление о том, что просто передумал и не осознавал последствий, не будет принято к исковому рассмотрению.
Обычно споры возникают после смерти дарителя, когда родственники узнают о сделанном при жизни распоряжении.
В обоих случаях, чтобы отменить факт смены владельца имущества, суду потребуются веские доказательства и неоспоримые аргументы истца.
В судебной практике рассматриваются дела, в которых принимают участие несколько одариваемых, а также остальные наследники. Поскольку дарственную можно оформить на нескольких человек, не обязательно родственников, то споры по долевому владению подаренной квартиры довольно часты. Законом признаются вескими для отмены договора следующие основания:
- дарственная была оформлена под психологическим или физическим давлением. Доказать преступные намерения довольно сложно, но возможно при наличии свидетелей и документальных доказательств;
- недееспособность дарителя. Это наиболее часто приводимый довод ничтожности сделки, который довольно сложно доказать заинтересованным лицам. Суд с осторожностью относится к подобным заявлениям, если даритель не состоит на медицинском учете и не имеет хронического психического заболевания, оформленного официально. Заявление от бывшего собственника о том, что его опоили сильно действующими веществами, ввели наркотики или заставили принять алкоголь, должно подтверждаться свидетельскими показаниями и медицинской справкой;
- оформление дарственной мошенническим, обманным путем. Например, если один из претендентов на недвижимость владельца обманывает его, искажая последствия важного шага, составляет схемы по изоляции от других заинтересованных лиц и устраивает инсценировки для извлечения собственной выгоды;
- подделка договора перед передачей его на государственную регистрацию в Росреестр. Такой вариант возможен, если соглашение не прошло нотариального заверения. Именно поэтому рекомендуется составлять два экземпляра для участников и один для подачи на регистрацию права собственности. Идентичные варианты документа подписываются обоими участниками сделки. В конфликтной ситуации легко будет доказать, что одариваемый совершил подлог;
- отсутствие согласия других законных владельцев, например супругов. Совместную недвижимость можно подарить при наличии нотариально заверенного разрешения второй половины. Применение манипуляций, при которых отсутствует штамп в паспорте или есть свидетельство о разводе, является наказуемым по закону;
- отсутствие свидетельства на право собственности. Если при жизни владелец квартиры не провел государственную регистрацию, то написанная им дарственная не имеет юридической силы. Предъявить ее к переоформлению на нового собственника не получится, потребуется судебное рассмотрение о признании права оформить недвижимость требуемым порядком при участии всех заинтересованных лиц. Судебное решение подается в Росреестр и является основанием ля переоформления документов;
- грамматические и смысловые ошибки в договоре дарения. Невнимательность порой становится поводом для отмены подписанного соглашения. Например, в паспорте имя одариваемого зафиксировано с одним написанием, а даритель написал искаженное или обиходное имя, отчество или фамилию. Ошибки в годе рождения, адресных данных квартиры неизбежно не позволят пройти государственную регистрацию.
Действия дарителя для возврата своей собственности
При желании вернуть недвижимость, даритель должен соблюдать законные методы. Если одариваемый докажет в суде, что второй участник договора использовал угрозы, шантаж или вымогательство, то суд однозначно встанет на сторону нового владельца. Существенными являются следующие обстоятельства, при которых договор расторгается:
- смерть одариваемого позволяет подать исковое заявление по возврату бывшей своей собственности. Возникают споры между прямыми наследниками человека, получившим квартиру по дарственной и бывшим владельцем. Довольно часто принимается компромиссное решение, при котором объект недвижимости должен быть реализован, а средства поделены по установленному судом долевому соотношению;
- недобросовестное использование полученной в дар недвижимости. Если прежний владелец имеет доказательства умышленной порчи, перепланировки или желания продать квартиру, то он заявляет свои претензии в судебную инстанцию;
- ухудшение материального состояния. Такой аргумент требуется обосновать документами и справками о доходах во время дарения и по прошествии времени.
Родственники могут оспорить договор дарения и в других случаях, зависящих от конкретных обстоятельств. В большинстве случаев суд принимает во внимание тот факт, что собственник распорядился квартирой по своему усмотрению. При отсутствии спорных моментов и осознанных нарушений законодательства, оспорить акт передачи квартиры не представляется возможным.
Сроки оспаривания
Выразить свои претензии можно в течение трех лет после передачи имущества новому владельцу. Этот период доступен те только для самого дарителя, но других заинтересованных лиц, обнаруживших и могущих доказать факты, требующие отмены дарственной.
В некоторых случаях, суд принимает к сведению преклонный возраст и отсутствие правовых знаний бывшего владельца квартиры и продлевает процессуальные сроки. Оформив дарственную или завещание, правильно распорядившись квартирой, можно избежать судебных споров между претендентами.
Могут ли родственники оспорить договор дарения?
Источник: https://alljus.ru/grazhdanskoe-pravo/nasledstvo/mogut-li-rodstvenniki-osporit-darstvennuyu.html